Санкт-Петербург, м. Пл. Восстания,
ул. Гончарная, дом 13

+7 (812) 458-53-53

+7 (921) 771-65-11

[email protected]

Что дает патент


Что такое патент на изобретение и что он дает владельцу?

Что такое патент на изобретение?

Права патентообладателей и иных лиц

Критерии отнесения изобретения к техническим решениям, примеры не соответствующих им объектов

Критерии мировой новизны и изобретательского уровня

Критерий промышленной применимости

Срок охраны патентных прав в России

Национальные, региональные и международные патенты

Что такое патент на изобретение?

Когда речь заходит о патенте, не всегда дело касается отношений в сфере охраны интеллектуальной собственности. К примеру, документ с таким названием применяется в области трудовых правоотношений при предоставлении работы лицам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке. При этом законодательного определения патента на изобретение в России нет.

Чтобы отграничить это понятие от иных, стоит определить его признаки:

  1. По сути, это соглашение между правообладателем и государством, выраженное в форме специального документа.
  2. Условия такого соглашения предоставляют патентообладателю определенную совокупность прав в обмен на публичное раскрытие информации об изобретении. Часть прав перечислена в ст. 3 действующего до сих пор закона СССР «Об изобретениях в СССР» от 31.05.1991 № 2213-1, где указано, что патент на изобретение удостоверяет авторство, приоритет и исключительное право на использование.
  3. Патент на изобретение можно получить, только если оно отвечает предусмотренным законодательством критериям, т. е. является:
  • техническим решением (в любой сфере);
  • новым;
  • промышленно применимым (подробнее о патенте на промышленный образец можно узнать здесь);
  • соответствующим изобретательскому уровню.
  1. Действие акта ограничено по времени. По общему правилу в России изобретение подлежит правовой охране в течение 20 лет.
  2. Патент на изобретение, в зависимости от порядка его получения, действует на определенной территории: в пределах одного государства, небольшой группы стран или практически в мировом масштабе.

Остановимся на некоторых из перечисленных признаков подробнее.

Права патентообладателей и иных лиц

Российский патент на изобретение выдается патентообладателю Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) в форме документа установленной формы (см. приложение к приказу Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316). При этом отдельные права, связанные с объектом интеллектуальной собственности, возникают у патентообладателя и иных лиц еще до его получения (для удобства представляем их в виде таблицы).

Виды прав на изобретение и их содержание

Субъект

Права

Содержание прав

Автор

Право авторства

Неотчуждаемое право признаваться автором изобретения, отказаться от которого нельзя. Возникает в момент создания изобретения

Право получения объекта патентования

Первоначально у автора имеется право на получение объекта патентования (кроме служебных изобретений), однако он может передать это право и иному лицу на основании письменного договора

Патентообладатель

Исключительное право

Приобретается после подачи заявки на получение патента и предполагает возможность использования объекта любым законным способом по усмотрению патентообладателя, в т. ч.:

·         разрешать или запрещать использование объекта иными лицами;

·         импортировать, изготавливать, продавать, хранить и совершать иные действия с продуктом, в котором использовано изобретение

Право на охрану

После получения патента и регистрации технического решения патентообладатель получает право на защиту его изобретения от неправомерного использования иными лицами и иных нарушений его исключительного права

Иные лица

Правительство России

Право использования объекта

Правительство имеет права использовать изобретение с целью обеспечения обороны и безопасности РФ. Согласия патентообладателя в этом случае не требуется, но его обязаны уведомить об использовании объекта, а также выплатить ему компенсацию

Лица, создавшие и использовавшие схожее изобретение до подачи заявки патентообладателем

Право преждепользования

Право бесплатного использования собственного технического решения, аналогичного запатентованному. Объем использования ограничен применением, которое имело место до установления приоритета, и не подлежит расширению

Лица, желающие использовать техническое решение

Право на принудительную лицензию

На основании решения суда лицо может принудительно получить лицензию на использование объекта, если патентообладатель в течение 4 лет после получения охранного документа не использует (либо использует недостаточно) изобретение, а также отказывает заинтересованному лицу в заключении лицензионного договора

Критерии отнесения изобретения к техническим решениям, примеры не соответствующих им объектов

Патент на изобретение выдается в отношении специального объекта, однако точно определить, что такое изобретение, тяжело. Препятствием служат неравномерное развитие экономики и технического прогресса в разных регионах мира, субъективные мировоззрения отдельных ученых и многое другое. В связи с этим в сфере патентного права принято оценивать представленный объект по ряду критериев, соответствие которым означает патентоспособность изобретения.

Читайте нас в Яндекс.Дзен

Яндекс.Дзен

Основополагающий критерий, в соответствии со ст. 1350 Гражданского кодекса, звучит так: изобретение представляет собой техническое решение, относящееся к продукту (устройству, штамму микроорганизма, веществу, культуре клеток растений и животных), способу (т. е. совершению действий над материальным объектом при помощи материальных средств) или применению такого продукта или способа.

При этом техническим решением не будет, к примеру:

  • метод преподавания или воспитания;
  • проект планировки парка;
  • способ игры в бильярд, боулинг, карты и т. п.;
  • научное открытие, не решающее какой-либо технологической задачи.

Также некоторые изобретения, на основании п. 4 ст. 1349 ГК, не получат правовую охрану в РФ, даже если являются по сути техническим решением. Среди них:

  1. Клоны человека и способы их создания. В п. 3.2 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утв. приказом Роспатента от 25.07.2011 № 87 (далее — Руководство) разъясняется, что клонированием считается процесс, состоящий из методов разделения эмбрионов для создания человека с тождественной ядерной генетической информацией. Однако не запрещено изобретать способы клонирования отдельных клеток и тканей человеческого тела.
  2. Способы изменения генетической целостности мужских и женских половых клеток, целью которых выступает создание нового организма.
  3. Промышленное или коммерческое использование эмбрионов человека.
  4. Изобретения, противоречащие принципам морали, гуманности или общественным интересам. Поскольку нормативного определения этих терминов нет, Роспатент при рассмотрении должен прогнозировать реакцию общественности и принимать решение на основе прогноза.

Критерии мировой новизны и изобретательского уровня

Патент на изобретение выдается, если оно является новым, т. е. неизвестным в мировом уровне техники. В п. 5.1.1 Руководства поясняется, что уровень техники определяется через сведения об изобретении, которые стали общедоступными на территории всего мира до установления приоритета изобретения.

Приоритет при этом представляет собой запрет на принятие заявок на тождественное изобретение. Дата приоритета — это дата подачи первой заявки на патентование объекта (ст. 1381 ГК).

Общедоступность же наличествует, что любой человек может самостоятельно или опосредованно ознакомиться с данными о техническом решении из законного источника информации. Нормативное регулирование по вопросу определения времени, с которого данные становятся общедоступными, достаточно подробно. К примеру, если информация приобретает статус общедоступной в связи с публикацией на правах рукописи автореферата диссертации, то точкой отсчета признается дата его поступления в библиотеку.

Если источник признан общедоступным, даты предоставления общего доступа к данным и приоритета подлежат сравнению. Объект будет соответствовать критерию новизны, только если сведения об изобретении стали общедоступными после установления приоритета.

С уровнем техники связан также критерий изобретательского уровня, предполагающий, что для специалиста новое решение не должно следовать из уровня техники. Например, для специалиста очевидно, что решить проблему улучшения запаха маргарина можно путем добавления определенного вещества, поскольку из изобретательного уровня известно, что приятный аромат любого масла обусловлен содержанием в нем специальных веществ. Соответственно, «изобретение» такого способа улучшения запаха маргарина не соответствует критерию изобретательского уровня.

Критерий промышленной применимости

Последний критерий патентоспособности технического решения — его промышленная применимость в отраслях экономики либо социальной сфере.

ВАЖНО! В п. 4.1 Руководства уточнено, что данный критерий направлен на выявление потенциальной возможности использования изобретения в какой-либо области. Постановка перед патентообладателем вопроса о масштабах использования решения, наличии общественной потребности в его использовании или преимуществах перед иными средствами неправомерна.

Однако это не означает, что критерий применимости незначителен. При подаче заявки необходимо указать в документации средства и методы возможного применения изобретения. Если в заявке таких данных нет, они должны быть опубликованы в общедоступном источнике информации.

Например, в заключении Коллегии палаты по патентным спорам от 08.12.2017 (приложение к решению Роспатента от 21.12.2017 по заявке № 2016115156/06) указано, что в выдаче патента было отказано в связи с тем, что предложенное к патентованию устройство — генератор излучения гравитонов — не может быть использовано в связи с тем, что гравитоны являются гипотетическими частицами, существование которым экспериментально не подтверждено. Последнее означает, что реализовать такой генератор невозможно.

Срок охраны патентных прав в России

Еще один отличительный признак охранного документа — императивный срок его действия. Согласно ст. 1363 ГК, изобретение охраняется с момента получения патента до окончания срока действия исключительного права, т. е. в течение 20 лет, отсчитываемых с момента подачи заявки на регистрацию технического решения.

Этот срок может быть прерван как по воле патентообладателя (путем подачи соответствующего заявления или неуплаты ежегодной патентной пошлины), так и вопреки ей. Второе возможно в случае:

  • выявления несоответствия технического решения критериям патентоспособности;
  • отсутствия в документах заявки сведений, в достаточной мере раскрывающих суть изобретения;
  • нарушения порядка выдачи охранной бумаги при совпадении дат приоритета и др.

Национальные, региональные и международные патенты

Последний признак — это территориальный характер действия документа. Он означает следующее: те права, что дает патент на изобретение, охраняются лишь в пределах территории, на которой признается его действие. Как правило, патенты охраняют исключительные права в пределах одного государства (национальные патенты), однако существуют региональные объединения нескольких государств и так называемые мировые системы, включающие значительное количество стран.

Так, на территории РФ, согласно ст. 1346 ГК, признаются патенты, выданные национальным патентным ведомством, а также иностранные документы, приобретающие юридическую силу на основании международных договоров, заключенных Россией. Примером патента на изобретение, признаваемого на таком основании, служит евразийский патент (Евразийская патентная конвенция, Москва, 09.09.1994).

***

Таким образом, патент на изобретение — это выраженное в форме специального документа соглашение, которое удостоверяет права патентообладателя и иных лиц и дает правовую охрану объекту патентования на определенной территории в течение императивно установленного срока взамен раскрытия информации об изобретении. Те права, что дает патент на изобретение в России, не признаются и не охраняются на территории иных государств, пока патентообладатель не зарегистрирует патент на изобретение в национальном ведомстве иных стран или не воспользуется региональными/мировыми системами регистрации.

Почему в России патент почти бесполезен

В предыдущей статье я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание. Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки. Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции — разрешительную и запретительную. Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д. товар, в котором используется этот патент. В России, к сожалению, главная — запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла. Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип. Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств. Например, есть у нас швабра...Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект — швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов. А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию — возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель. Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим http://www1.fips.ru, далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например). Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору. В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа. Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения. Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны. Составление формулы — целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак — этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула. Из Википедии:Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте. Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007): 1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати. 2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью. 3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.

4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.

Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак: Сначала идет независимая часть формулы.

Устройство для качания кровати,

— объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.

содержащее опорную конструкцию,

— первый признак

кровать,

— второй признак

подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,

— третий признак

расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,

— четвертый признак

подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,

— пятый признак

и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,

— шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.

отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

— один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы. Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше. Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец. Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё — значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель. Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России. А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками. Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860. Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве: Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»: При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения. Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен. К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо. Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”). Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения. Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят — гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно — вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.

Патент в условия России нужен только в одном случае — если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать. А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете — у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

Теги:
  • законодательство
  • патентная система

Что дает патент на изобретение?

Что собой представляет патент? Патент – это документ, представляющий юридическую охрану интеллектуального права на изобретения или на другой результата человеческой деятельности. Патент выдается государственным органом и нарушения или его доказательство ложиться на патентообладателя.

Сам факт обладания патентом может повысить шансы на коммерческий успех, показывая, тем самым, что наличие патента гарантирует исключительное право на изобретение, модель или образец, и дает возможность распоряжаться этим правом на Ваше собственно усмотрение. Правообладатель может передавать право в виде лицензии или речь может идти о полной продаже прав. Исключительное право имеет больше преимуществ, и нарушение его может повлечь за собой уголовную ответственность. Владелец патента может обратиться в суд, но все расходы за установление самого факта на изобретение уже говорит о его высоком качестве. А также наличие патента положительно сказывается в тех случаях, когда изобретение участвует в конкурсах или тендерах.

Патент можно использовать как для выгоды – то есть составлять конкуренцию для других производителей, либо наоборот ограничивать производственную деятельность. Зачастую патентообладатели используют патенты как раз для того, что бы сузить круг конкурентноспособных производителей.

Если Вы начинающий предприниматель, то рано или поздно Вы столкнетесь с тем, что Вам нужно будет использовать некоторые модели или образцы машин или механизмов ранее запатентованных. В таком случае Вы можете, либо изобрести что-то новое и запатентовать сове изобретение, модернизировать чье-либо устройство, либо купить права на уже существующие модели. В любом случае, вы неизбежно столкнетесь с патентом и правом собственности.

Что Вам дает патент? Патент может защитить Ваши права в случае если кто–либо захочет использовать результат вашей интеллектуальной деятельности, будь то творчество или научная деятельность, в незаконных коммерческих целях и желанием финансово обогатиться за Ваш счет.

Во избежание судебных разбирательств, существует два варианта легального использования патента. Первый вариант – покупка прав на изобретения путем заключения договора. В таком случае, зачастую, патнентообладатель имеет право требовать процент от прибыли, хотя не исключены варианты безвозмездной передачи прав на модель или устройство. И второй вариант – защита собственных прав на изобретение или результат собственной интеллектуальной или творческой деятельности. Сам процесс выдачи патента занимает очень много времени, иногда на это может потребоваться от полугода до года. Для этого существуют специальные бюро, которые могут помочь Вам в оформлении всех необходимых документов и получении патента. В сети Интернет можно найти огромное количество фирм, предоставляющих такие услуги, а также легко определить затратную стоимость на эту процедуру. В среднем оформление патента может вам обойтись от 20 до 30 тыс. рублей.

Для начала, Вы должны определить является ли Ваше изобретение объектом, который можно запатентовать, затем, Вы определяете какому лицу будет выдаваться патент – физическому или юридическому. После определения всех вышеперечисленных деталей, Вы можете собирать необходимый пакет документов и предавать их на рассмотрение в Роспатент. Роспатент проведет проверку и экспертизу Вашего изобретения, и по результатам проверки Вы либо получите патент (если Ваша заявка на патент не нарушает чьих-либо прав) либо Вам будет отказано в получении прав, если имеются какие-либо нарушения.

Зачем нужен патент

Патент является документом, охраняющим интеллектуальную собственность его обладателя, т.е. удостоверяющим исключительной право на объект промышленной собственности (изобретение, полезную модель или промышленный образец). Также патент удостоверяет авторство и приоритет.

Исключительное право подразумевает полномочия правообладателя по разрешению и запрету использования патента другими лицами, а также передаче этого права.  

Патент, в зависимости от объекта, выдается на срок от 10 до 25 лет и после окончания этого срока исключительные права прекращаются и объект переходит во всеобщее достояние, т.е. любое лицо может использовать запатентованный объект без каких-либо ограничений.

Действие патента привязано к определенной территории, существуют:

- Национальные патенты, действующие на территории одной страны (Патент Российской Федерации, Японии, США и т.д.)

- Региональные патенты, действующие на территории нескольких договорившихся стран (Европейский патент, Евразийский патент и патенты африканских организаций и т.д.). Следует отметить, что Европейский патент не действуют во всех государствах региона автоматически, а подлежат валидации в каждой отдельной стране. 

Соответственно патент РФ, не будет иметь силы в других государствах и может свободно использоваться на их территориях, при отсутствии там патентной охраны.

 В России существует три типа патента:

- патент на изобретение,

- патент на полезную модель,

- патент на промышленный образец.

Главная -> Патентная энциклопедия -> Что такое патент


Смотрите также